Авторское свидетельство как получить право на использование результатов интеллектуальной деятельност

Экспертное мнение на тему: "Авторское свидетельство как получить право на использование результатов интеллектуальной деятельност" от профессионалов своего дела. Здесь собрана полная информация по теме. Если возникнут вопросы, то задавайте их дежурному юристу.

Государственная регистрация интеллектуальной собственности

Рассматривая особенности объектов интеллектуальных прав, мы выяснили, что одни из них нуждаются в регистрации, а другие – нет. С чем это связано? Каков порядок регистрации интеллектуальной собственности? На этих вопросах и заострим внимание.

Общие положения

Государственная регистрация всегда предполагает деятельность какого-либо компетентного государственного органа. В нашем случае регистрирующим органом является Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), но вопросами, связанными с селекционными достижениями, ведает Министерство сельского хозяйства РФ.

Сущность такой деятельности в том, что проверяется ряд обстоятельств, в частности: можно ли по закону зарегистрировать данный объект, соответствуют ли заявка и документы требованиям закона, а также другие моменты.

В результате регистрации объект попадает под охрану законом. Лицо, указанное в заявке как заявитель, становится правообладателем (т.е. он приобретает исключительное право на такой объект интеллектуальной собственности). В этом и состоит значение всей процедуры.

Информация обо всех зарегистрированных объектах общедоступна. На сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС), который является подразделением Роспатента, можно ознакомиться с соответствующими реестрами. Адрес сайта: http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/.

Объекты, не нуждающиеся в регистрации

Традиционно для объектов авторских и смежных прав регистрация не требуется, поскольку они охраняются с момента создания. Это означает, что сегодня в России не существует, к примеру, реестров произведений науки, литературы или искусства, так как законодателю видится, что это необязательно. Подобный подход обусловлен нормами международного права, например, в Бернской конвенции сказано, что для возникновения авторских прав никакие формальности не нужны.

Почему так сделано? Специалисты в области интеллектуального права (в частности, В.А. Дозорцев) связывают это, во-первых, с тем, что произведения всегда уникальны априори, полное совпадение двух произведений практически невозможно. А вот совпадение двух изобретений – ситуация не только возможная, но и вполне вероятная. Так, Александр Попов представил свой вариант радио публике в 1895 году, однако не оформил патентных прав на него. В 1896 году другой ученый – Маркони получил патент на радио, и именно его зачастую называют в странах Европы и в США подлинным изобретателем радио.

Обратить внимание следует еще на такой момент: в произведениях и исполнениях охраняется форма, а в объектах промышленной собственности – содержание. Так, форма двух изобретений может быть и разная (например, в радио это разная ширина самой конструкции устройства, разные детали), но если функциональное обозначение одно, то эти изобретения признаются идентичными, а приоритет, как мы указали выше, будет у того изобретателя, который запатентовал раньше. В произведениях и исполнениях содержание не играет никакой роли, и поэтому вполне логично, что острая необходимость в регистрации отпадает.

Секрет производства (ноу-хау) также не нуждается в регистрации.

Кроме того, из числа средств индивидуализации не регистрируется коммерческое обозначение – сравнительно новый для РФ объект интеллектуальных прав (см. статью про средства индивидуализации). Для охраны требуются известность в пределах определенной территории, а также различительные признаки (т.е. не допускается полное или существенное сходство с другими средствами индивидуализациями).

Обратим внимание читателей, что, хотя регистрация законом не предусмотрена, правообладатели для надежности находят ей альтернативы. Так, существует Интернет-ресурсы (в частности, https://www.copytrust.ru/), где можно фактически зарегистрировать свое произведение. Такие же услуги существуют и в Российском авторском обществе (РАО). Коммерческие обозначения могут быть зарегистрированы в Торгово-промышленных палатах субъектов РФ (см., например, https://nnov.tpprf.ru/ru/services/32014/). Таким образом, можно сказать, что учет интеллектуальных прав может существовать и вне зависимости от официальной регистрации.

Объекты, подлежащие регистрации

Кратко рассмотрим статус программ для ЭВМ. Для них в качестве исключения регистрация предусмотрена, однако она необязательна и не влияет на возникновение исключительного права. Скорее всего, так сделано потому, что компьютерные программы имеют некоторые сходства с объектами права промышленной собственности (в частности, могут иметь новаторский уровень, промышленную значимость и т.д.), но вместе с тем этих свойств недостаточно, чтобы охранялось их содержание, а не форма. Поэтому был найден такой компромисс.

Остальные же объекты права промышленной собственности (за исключением коммерческого обозначения и ноу-хау) требуют регистрации, а причины этого подхода мы уже рассмотрели.

Теперь ответим на вопрос: как зарегистрировать интеллектуальную собственность. Сама процедура урегулирована подзаконными актами, которые можно посмотреть тут: http://www.rupto.ru/docs/regulations.

Первый действием будет уплата патентной пошлины (конкретные размеры сумм здесь: http://www.rupto.ru/activities/dues/patduty/tabl_razm_poshlin).

После этого нужно подать заявку, которая должна быть оформлена надлежащим образом. К ней прилагаются необходимые документы. Вообще стоит отметить, что можно прибегнуть к помощи патентных поверенных (см. о них статью) – лиц, которые специализируются на этих вопросах. Они могут от своего имени без доверенности оформлять все документы и направлять заявку в Роспатент, и изобретателю в таком случае не придется заострять свое внимание на этих формальностях.

Как только заявка подана, начинается стадия рассмотрения. Этот этап длится очень долго: бывает, что даже более года. Специалисты Роспатента рассматривают представленный на регистрацию объект, производят его экспертизу, запрашивают необходимые документы. Очень важно правильно и своевременно реагировать на обращения Роспатента, предоставлять требуемые материалы в срок, иначе регистрация может быть прервана.

Окончанием процедуры будет государственная регистрация объекта и вместе с ним исключительного права на него в соответствующем реестре. Правообладатель получает на руки соответствующий документ: патент (например, на изобретение, полезную модель, промышленный образец) или свидетельство о регистрации (на товарный знак, на наименование места происхождения товаров). Также вашему объекту будет присвоен индивидуальный номер, по которому объект можно будет посмотреть в ФИПС.

Авторское свидетельство: как получить право на использование результатов интеллектуальной деятельности

Правовая защита результатов интеллектуальной деятельности регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, Уголовным кодексом Российской Федерации.

Следует различать охрану прав и защиту прав.

Охрана есть установление общего правового режима, а защита – те меры, которые предпринимаются в случаях, когда гражданские права нарушены или оспорены.

За нарушение предусмотренных Кодексами прав на объекты промышленной собственности, авторских и смежных прав, средств индивидуализации наступает гражданская, уголовная и административная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Гражданско-правовые способы защиты

В соответствии со статьями 12, 1252 Кодекса обладатели исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, авторских и смежных прав вправе требовать от нарушителя:

1) признания прав.

Признание прав может относиться к личным неимущественным правам авторов и исполнителей или к имущественным правам.

Читайте так же:  Сколько можно жить без прописки в паспорте

Признание права может сопровождаться публичным объявлением о существовании определенного права, которое делается нарушителем или за его счет.

2) восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Восстановление прежнего положения возможно далеко не всегда, эта мера защиты в некоторых случаях все же может быть применена (уничтожение экземпляров, проставление на экземплярах имен создателей и т. п.).

Прекращение действий, составляющих правонарушение или создающих угрозу правонарушения в сфере авторского права и смежных прав, может быть применено практически всегда. Это запрет рекламы, предложения продажи экземпляров, запрет продажи, допечатки тиража и т. п.

3) возмещения убытков, включая упущенную выгоду.

Обладатель исключительных прав, выдвигая требование о возмещении убытков, должен доказать факт наличия убытков, их размер, а также то, что убытки были причинены действиями нарушителя.

Обычно в сфере интеллектуальной собственности убытки проявляются в форме упущенной выгоды, т. е. той суммы, которую правообладатель мог бы получить, если бы нарушитель заключил договор с правообладателем и использовал охраняемый результат интеллектуальной деятельности возмездно, на законных основаниях.

4) взыскания дохода, полученного нарушителем вследствие нарушения авторских и смежных прав, вместо возмещения убытков.

Обладатель исключительных прав может отказаться от требования о возмещении своих убытков и потребовать взыскать с нарушителя тот доход, который нарушитель получил от использования объектов промышленной собственности или авторского и смежного права (п. 2. ч. 2 ст. 15 Кодекса).

Доход должен быть получен нарушителем именно в результате нарушения прав патентообладателей, авторских и смежных прав, а не в результате законных действий.

Обладатель исключительных прав может потребовать выплаты ему доходов, полученных нарушителем, не отказываясь от возмещения реального ущерба.

5) компенсации морального вреда;

В сфере интеллектуальной собственности моральный вред подлежит компенсации лишь в тех случаях, когда нарушены какие-либо личные неимущественные права.

Требования о компенсации морального вреда регулируются статьями 150–152 и 1099–1101 Кодекса.

Меры административно-правового характера

Согласно пункту 2 статьи 7.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями) (далее – КоАП РФ) незаконное использование изобретения, полезной модели либо промышленного образца, за исключением случая недобросовестной конкуренции, выражающейся во введении в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели либо промышленного образца до официального опубликования сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 500 до 2 000 рублей; на должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц — от 30 000 до 40 000 рублей.

Нарушение авторских и смежных прав путем ввоза, продажи, сдачи в прокат или иного незаконного использования экземпляров произведений или фонограмм в коммерческих целях, в случаях, если:

— эти экземпляры являются контрафактными;

— на них указана ложная информация об их изготовителях, о местах их производства, а также об обладателях авторских и смежных прав;

в том числе иные нарушения авторских и смежных прав в целях извлечения дохода за исключением случая недобросовестной конкуренции, выразившиеся во введении в оборот товара с незаконным использованием объектов авторских и смежных прав влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 500 до 2 000 рублей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения административного правонарушения; на должностных лиц — от 10 000 тысяч до 20 000 рублей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения административного правонарушения; на юридических лиц — от 30 000 до 40 000 рублей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения административного правонарушения (ст. 7.12 КоАП РФ).

Субъективная сторона административных правонарушений характеризуется только прямым умыслом. Анализ мер административно-правовой ответственности показывает, что допускается сочетание основного вида административного наказания (административного штрафа) с дополнительным (конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм и т.д.). Административный штраф и конфискация назначаются судом.

Если изобретения, созданные в России и заявленные от имени российских юридических или физических лиц, первоначально патентуются в других странах, это явится прямым нарушением статьи 1395 Кодекса.

Согласно статьей 7.28 КоАП РФ нарушение установленного порядка патентования объектов промышленной собственности в иностранных государствах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 2 000 рублей, на юридических лиц — от 50 000 до 80 000 рублей.

Меры уголовно-правового характера

В соответствии со статьей 147 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями) (далее – УК РФ) незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти деяния причинили крупный ущерб наказываются штрафом в размере до 2 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказываются штрафом в размере от 100 000 до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 2-х лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 5 лет.

В отношении объектов авторского права или смежных прав, согласно статье 146 УК РФ, присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб автору или иному правообладателю, наказывается штрафом в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 6 месяцев.

Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере, наказываются штрафом в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2-х лет, либо принудительными работами на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Читайте так же:  Ответственность за фиктивное банкротство по статье 197 ук рф

Если те же деяния совершены либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо в особо крупном размере, либо лицом с использованием своего служебного положения, то в данном случае наказание предусматривается в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3-х лет или без такового.

При этом деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышают 100 000 рублей, а в особо крупном размере — 1 000 000 рублей.

За защитой своего права обладатели исключительных авторских и смежных прав вправе обратиться в установленном порядке в суд, арбитражный суд, третейский суд, орган дознания, органы предварительного следствия в соответствии с их компетенцией.

По решению суда, арбитражного суда или судьи единолично контрафактные экземпляры произведений или фонограмм подлежат обязательной конфискации и уничтожению, за исключением случаев их передачи обладателю авторских или смежных прав по его просьбе.

Контрафактными являются экземпляры произведения и фонограммы, изготовление или распространение которых влечет за собой нарушение авторских и смежных прав.

Патент и авторское свидетельство: сходство и различия

В нашей стране право собственности на любое изобретение может быть передано непосредственно государству, в результате чего выдается авторское свидетельство, действительное 15 лет с момента подачи заявки на него. Государство же несет ответственность за его распространение и внедрение. Авторским свидетельством вместе с государством могут пользоваться также различные общественные и кооперативные организации, работающие в той же области, а другие организации могут воспользоваться им лишь с обязательного на то разрешения государства.

Но право собственности на изобретение может быть закреплено также и за определенным физическим лицом. Это подтверждается уже выдачей патента на открытие.

Оба вышеуказанных документа выдаются в порядке, предусмотренном Положением об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях. Автор изобретения получает вознаграждение за его использование и льготы, согласно Положению об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях.

И авторское свидетельство, и патент являются охранными документами на объекты интеллектуальной собственности. Но есть между ними и значительные различия.

[3]

Порядок выдачи авторского свидетельства и патента
Получить авторское свидетельство в Российском авторском сообществе можно свободно без дополнительной регистрации после проведения проверки соответствия официального заявления существующим требованиям. В отличие от него, патент требует обязательной регистрации и вступает в силу с момента официальной публикации в специально предусмотренном для этого реестре.

Есть различия и в сроках действия документов. После смерти автора авторское свидетельство действительно еще 70 лет. Срок действия патента составляет 8-20 лет и чаще всего не подлежит продлению.

Авторское свидетельство защищает, как правило, форму, имеющую некое идейное или творческое воплощение — это может быть картина художника, сценарий кинофильма, оперное произведение, программное обеспечение. Патент же применим в тех случаях, когда речь идет о технических идеях и их реализации, принципах работы, методах получения определенных результатов.

Кроме всех прочих, существуют еще и географические различия. Например, патент, зарегистрированный в Российской Федерации, действителен лишь на ее территории, а авторское свидетельство защищает интеллектуальную собственность во всех странах мира.

Авторское свидетельство: как получить право на использование результатов интеллектуальной деятельности

Любая материальная вещь или объект имеют свою стоимость. После продажи, все кто принимал участие в их создании, получают вознаграждение за свой труд. Кроме этого, обладатель материальных ценностей имеет полное право распоряжаться ими по своему усмотрению – он может их продать, обменять, подарить и так далее.

По этому договору исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ — разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее (далее — договоры о выполнении НИОКР). Эти два договора образуют единый договорный тип. С договорами на выполнение НИОКР связаны творческий характер работ, новизна получаемых результатов и возможность создания новых объектов интеллектуальной собственности. В то же время для данных видов работ велик риск неполучения, по объективным причинам, результата, установленного в техническом задании, при этом риск несет заказчик.
Актуальность темы обуславливается тем, что в связи с принятием четвертой части Гражданского кодекса РФ, вопросы, связанные с регулированием отношений, возникающих в сфере использования результатов интеллектуальной собственности, являются достаточно актуальными.

Использование и распоряжение результатом интеллектуальной деятельности

Личная собственность на материальные ценности существует давно. Люди владеют объектами движимого или недвижимого имущества, и это их право находится под защитой действующего законодательства. С недавних пор в РФ защищается и право интеллектуальной собственности.
Оформляйте помимо трудового договора служебные задания, отчеты о их выполнении, акты о передаче работодателю РИД и отчеты об оценке соответствия с аргументами предоставления им правовой охраны.
Кроме того, указанная организация может размещать в информационной системе информацию о правах, переданных ей в управление, включая наименование объекта авторских и смежных прав, имя автора или иного правообладателя.
Спорных вопросов, касающихся налогообложения передачи или отчуждения прав на результаты интеллектуальной собственности, на практике возникает достаточно много. С одной стороны, неоднозначно толкуемые нормы законодательства дают возможность для налоговой оптимизации лицензионных договоров, договоров об отчуждении исключительных прав и т.д., с другой стороны, пробелы законодательства порождают возникновение высоких налоговых рисков.

Предшествующие РИД — исключительные права, права на «ноу-хау», принадлежащие участникам договорных отношений и третьим лицам, использование которых необходимо для выполнения работ по договору.
Акционеры компании юридически не владеют её активами, потому что собственником может быть только одно лицо – сама компания. Распоряжается имуществом вашего Общества его руководитель.

Указанный договор предусматривает лишь создание и передачу выполненной работы заказчику. Практическое использование результата оказывается за рамками договора. Для достижения цели инновационной деятельности — воплощение идеи в новые продукты и технологии более предпочтительными являются договоры (контракты) на создание, передачу и использование научной и (или) научно-технической продукции, сопровождающиеся оказанием научных, научно-технических, инженерно-консультационных и иных услуг.

Организация по управлению правами на коллективной основе формирует реестры, содержащие информацию о правообладателях, о правах, переданных ей в управление, а также об объектах авторских и смежных прав. Данные, содержащиеся в таких реестрах, предоставляются всем заинтересованным лицам в порядке, установленном организацией.

Читайте так же:  Как написать и подать жалобу на судебного пристава

Авторские права на результаты интеллектуальной деятельности

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Правовые формы создания и использования результатов интеллектуальной деятельности — Предпринимательское право. Правовое сопровождение бизнеса.
Государственная аккредитация осуществляется на основе принципов открытости процедуры и учета мнения заинтересованных лиц, включая правообладателей, в порядке, определяемом Правительством РФ.
Договор об отчуждении исключительного права (его иногда называют договор исключительной лицензии) – предполагает отчуждение правообладателем принадлежащего ему исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме приобретателю (ст.1234 ГК РФ).
Любой конфликт в компании приведёт к тому, что участник получит только небольшую денежную компенсацию и не сможет забрать внесённые права.

Созданные РИД — исключительные права на полученные при выполнении работ по договору результаты, способные к правовой охране в качестве ОИС, и права на «ноу-хау».
В структуре гражданско-правового категориального аппарата результаты интеллектуальной деятельности позиционируются в качестве одной из разновидностей объектов гражданских прав. Как и в отношении большинства иных объектов, перечисленных в ст. 128 ГК РФ, легальная дефиниция категории «результаты интеллектуальной деятельности» отсутствует, а определения, сложившиеся по ее поводу в правовой литературе, отличаются значительным разнообразием.

По лицензионному договору правообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в предусмотренных договором пределах, т.е. только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором.

Права на результаты интеллектуальной деятельности и их защита

Целью исследования является комплексная характеристика института права на результат интеллектуальной деятельности, определение конкретных проблем в данной области.
Полный перечень объектов, которые причислены к интеллектуальной собственности, содержится в ГК РФ. Если какого-то продукта умственного труда нет в этом перечне, то оформить его, как интеллектуальную собственность невозможно.

Свобода выбора гражданско-правового способа защиты означает, что никто не может быть понужден к выбору того или иного способа защиты. Правовой формами, в рамках которых создаются результаты интеллектуальной деятельности и (или) приобретаются права на их использование, являются договоры.

От того, к какой категории относится договор о передаче (отчуждении) прав на интеллектуальную собственность, напрямую зависит его налогообложение. Дадим краткую характеристику каждому из упомянутых выше договоров.
Правообладатель, не заключивший с аккредитованной организацией договор о передаче полномочий по управлению правами (п. 3 ст. 1244 ГК РФ), имеет право полностью или частично отказаться от управления этой организацией его правами. При этом он обязан письменно уведомить о своем решении аккредитованную организацию. Если правообладатель намеревается отказаться от управления только частью авторских или смежных прав и (или) объектов этих прав, он должен представить ей перечень таких исключаемых прав и (или) объектов.

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с использованием результатов интеллектуальной деятельности, как объекта гражданских правоотношений. Сублицензионный договор заключается при письменном согласии первоначального правообладателя его лицензиатом с третьим лицом.

Основополагающим универсальным признаком рассматриваемого объекта является его легитимность, означающая, что объектами гражданских прав могут выступать только те виды результатов интеллектуальной деятельности, которые прямо обозначены в законе. Под интеллектуальной собственностью понимаются результаты умственного труда человека или его творчества. Например, режиссёр снял фильм, и этот фильм является результатом его творческих усилий. Или другой пример – инженер сделал изобретение благодаря умственной работе. И в том и в другом случае результат их труда нематериален. Именно нематериальность является основным критерием интеллектуальной собственности.

Закон и судебная практика требуют, чтобы работодатель кроме зарплаты также платил авторское вознаграждение за передачу прав (п. 26 Постановления Пленума ВС РФ № 15 от 19.06.2006).
Использование результатов интеллектуальной деятельности оказывает все большее влияние на экономику государств. Экономический рост и модернизация отраслей экономики РФ возможны только в случае увеличения темпов развития высокотехнологичных отраслей, для обеспечения которых необходимо проведение государственной…

Надо иметь в виду, что результат работы может не обладать признаками объекта интеллектуальной деятельности (например, такими как оригинальность, новизна). В таком случае он не является объектом исключительного права и ему не предоставляется правовая охрана. Если же создается результат интеллектуальной деятельности, права и обязанности заказчика и исполнителя работ на созданный результат определяются не главой 38 ГК РФ, а нормами раздела VII ГК «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации».

Мы встречали примеры, когда имущественные интеллектуальные права на ПО включались в уставный капитал. В этом случае стоимость прав определяется на основании голословных утверждений «правообладателя»… без документов.

По прошествии трех месяцев со дня получения от правообладателя соответствующего уведомления аккредитованная организация должна исключить указанные права и (или) объекты из договоров со всеми пользователями и разместить информацию об этом в общедоступной информационной системе, и уплатить правообладателю причитающееся ему вознаграждение, полученное от пользователей в соответствии с ранее заключенными договорами, и представить отчет.

Исполнитель и/или заказчик, заявляющий о своих правах на предшествующую интеллектуальную собственность, должен их подтвердить путем предоставления сведений о патенте на изобретение, полезную модель, промышленный образец или договора о полной уступке имущественных прав на программу для ЭВМ, базу данных.

Авторское свидетельство: как получить право на использование результатов интеллектуальной деятельности

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Авторское свидетельство: как получить право на использование результатов интеллектуальной деятельности». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Сведения, содержащиеся в государственном реестре, считаются достоверными, пока не доказано иное. В данном случае можно говорить о принципе публичной достоверности сведений, включенных в государственный реестр.

Нижестоящие суды не признали за ответчиком права послепользования и запретили ее применять. Однако ВС РФ отправил дело на пересмотр. Ответчик использовал спорную модель в период, когда патент не действовал, а также суды не учли всех вариантов реализации права послепользования.

Право переходит к новому собственнику. Если заключили лицензионный договор, приобретатель права должен выплачивать вознаграждение правообладателю.

Патенты, авторские права и права, смежные с авторскими

Лица, не имеющие свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара, не вправе использовать такое зарегистрированное наименование в сочетании со словами «род», «тип», «имитация» и тому подобными, а также сходного обозначения для любых товаров, способных ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара.

Это техническое решение, направленное на конкретное устройство. Требования к признанию – признак новизны и промышленной применимости.

Выбытие результатов интеллектуальной деятельности в бухгалтерском учете также отражается порядком, установленным для отражения выбытия нематериальных активов.

[2]

В течение примерно пары недель эксперты будут проверять ваше детище, а затем пришлют сертификат по почте, либо назначат личную встречу, где передадут вам свидетельство о том, что вы являетесь Автором в законном порядке, прямо в руки.

Читайте так же:  Могу ли я подать в суд на содержание себя до истечения 3 лет

Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем являются наиболее новыми и нестандартными объектами авторского права. Все эти объекты интеллектуальной собственности охраняются, если они являются результатом творческой деятельности.

Прежде чем начать использование заинтересовавшего вас объекта ИС, необходимо выяснить, кому принадлежит имущественное право, и заключить соответствующий договор. Довольно часто правообладателем является именно автор, но нередко это может быть иное лицо (например, работодатель автора). Обладать исключительным правом на объект ИС могут и несколько лиц одновременно (например, соавторы).

Начало проявления интеллектуальной деятельности человека относится к глубокой древности. Однако потребность в ее правовом регулировании возникла намного позже. Исторически первым институтом права интеллектуальной собственности явилось авторское право. Уже в эпоху Античности стали охраняться авторские права на литературные произведения.

Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат (п.1 ст. 1228 ГК РФ «Автор результата интеллектуальной деятельности»).

С помощью договоров различной формы можно приобрести или получить в пользование как все правомочия сразу, так и часть из них, можно ограничить территорию или срок их использования. Договорная форма перехода исключительных прав защищает интересы и правообладателя, и того, к кому данное право переходит. Объекты интеллектуальной собственности (далее – объекты ИС) – товарные знаки, компьютерные программы, географические карты, фотографии, рисунки, рекламные тексты – встречают нас повсюду.

Интеллектуальные права — государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности — распоряжение исключительным правом.

Результаты интеллектуальной деятельности

Результаты интеллектуальной деятельности нередко становятся объектами передачи в пользование третьим лицам (сторонним организациям).

В случае, предусмотренном статьей 1239 ГК, основанием для государственной регистрации предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации является соответствующее решение суда.

При оказании государственной услуги Роспатент осуществляет проверку только тех сведений, которые должны быть указаны согласно ГК РФ в заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора. В этой связи возрастает ответственность сторон договора за соблюдением требований законодательства.

В случае, предусмотренном статьей 1239 ГК, основанием для государственной регистрации предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации является соответствующее решение суда.

При оказании государственной услуги Роспатент осуществляет проверку только тех сведений, которые должны быть указаны согласно ГК РФ в заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора. В этой связи возрастает ответственность сторон договора за соблюдением требований законодательства.

При переходе исключительного права на товарный знак без заключения договора с правообладателем (ст. 1241 ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена по решению суда по иску заинтересованного лица, если будет доказано, что такой переход вводит потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Оценка нематериальных активов в балансе

Правообладатель вправе использовать наименование места происхождения товара любым не противоречащим закону способом, в том числе, путем его размещения на товарах и их упаковках; на бланках и иной документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в рекламе; в сети «Интернет», например, в доменном имени.

Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав ничтожен (п. 2 ст. 1228 ГК РФ).

Регистрацией промышленной собственности занимается патентное ведомство. Завершается процедура выдачей патента или свидетельства. Только после регистрации интеллектуальная собственность будет наделена статусом промышленной собственности.

Конечно, никакому изобретателю, автору, не хочется делить с непричастными к своему детищу людьми славу. Пусть даже эта слава в масштабах всего мира — незначительна. В нашей статье мы расскажем, что такое авторское свидетельство на изобретение и как его получить.

Первоначальная оценка нематериальных активов

Также он подтверждает, что именно у автора есть права на владение этой собственностью и возможность делать с изобретением все, что посчитает нужным.

Чтобы произведением или изобретением мог воспользоваться не только автор или разработчик, заключают соответствующий договор.

Надо сказать, что в ранее действующих «интеллектуальных» законах существовали различные варианты договоров о распоряжении исключительным правом на тот или иной объект ИС. Так, в авторском праве использовалось такое понятие, как «авторский договор», и все договоры подразделялись на договоры о передаче исключительных прав и договоры о передаче неисключительных прав.

Объекты интеллектуальной собственности уже давно признаются реальным товаром и активно участвуют в экономическом обороте, поэтому интерес к ним со стороны государства, а также со стороны людей, способных производить интеллектуальный продукт изменяется год от года.

Исключительный характер имущественных прав означает также, что другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя. Использование результата интеллектуальной деятельности, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность (гражданско-правовую, административную, уголовную).

В любом случае исчерпывающего перечня документов, подтверждающих авторские и смежные права, не существует.

[1]

Пунктами 20 и 21 ПБУ 14/2007 допускается существование параллельно двух схем бухгалтерских проводок: по одной из них результаты переоценки отражаются на счете 83 «Добавочный капитал», по второй — на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Согласно п. 12 указанного Административного регламента результатами предоставления государственной услуги, в частности, являются: 1) выдача (направление) заявителю заверенных копий документов заявки; 2) ознакомление заявителя с документами заявки в согласованные Роспатентом дату и время.

Согласно п. 1 ст. 1225 ГК результаты интеллектуального труда — это интеллектуальная собственность. К такой собственности относят различные объекты, которые были созданы творческим трудом их авторов (п. 1 ст. 1228 ГК РФ). Закон защищает права на такие объекты.

Юридическое лицо должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке.

Никто кроме него не имеет права пользоваться конкретным авторским объектом интеллектуальной собственности. Отметим, что отсутствие запрета на пользование объектом не может выступать в качестве разрешения.

На использование этого наименования может быть признано исключительное право (ст. 1229 и 1519 ГК РФ) производителей такого товара.

Рассматривая принцип обязательности государственной регистрации, следует учитывать наличие нескольких степеней обязательности, высшая из которых состоит в том, что права без регистрации существовать не могут.

Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом (п. 1 ст. 44 Конституции Российской Федерации).

Как мы видим, авторское свидетельство обладает кучей плюсов, и если вы думаете, что чтобы получить его нужно приложить много сил и времени — это не так. В следующей главе мы расскажем о порядке оформления права на пользование интеллектуальной собственности.

При этом сроки действия исключительного права на товарный знак установлены п. 1, 2 ст. 1491 ГК РФ: исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
В ст. 1225 ГК включили перечень результатов интеллектуальной деятельности, а также виды средств индивидуализации, которые приравнивают к таким результатам.

Читайте так же:  Кто имеет право на обязательную долю в наследстве по ст 1149 гк рф

Авторское свидетельство — определение, правила получения и образец

На данном этапе развития Россия, как и остальные страны мира, переживает период расцвета технологий. Постоянно люди создают то или иное изобретение, которого ранее не существовало. Они вкладывают в него часто всю свою жизнь, свой ум и опыт. Не имеет значения, в какой области было совершено новшество, оно — всегда результат человеческой деятельности, а потому мало кому из авторов в действительности хочется делиться собственной славой, даже если она достаточно незначительна. Именно поэтому в Советском Союзе существовало авторское свидетельство на изобретение, которое поддерживало авторское право.

Историческая справка

В СССР патенты выдавались крайне редко, поскольку они сохраняли за автором исключительное право на использование нового изобретения. Это во многом противоречило политической доктрине того, что все в стране принадлежит народу в целом. Именно поэтому была создана новая форма защиты авторского права — авторское свидетельство. Впервые оно было введено в законодательство еще в 1919 году, когда был принят декрет «Положение об изобретениях», и использовалось вплоть до распада СССР в 1991 году. Получение авторского свидетельства было единственной возможностью обычного человека хоть как-то утвердить свое право авторства. А также получить полагающиеся льготы. После становления Российской Федерации новый закон о патентах отменил выдачу авторского свидетельства, оставив в качестве охранного документа только патент. Однако даже в наше время существует отдельная база, которая вобрала в себя все выданные в период СССР свидетельства и патенты для ознакомления с результатами изобретений в прежние времена. Для того чтобы найти интересующий документ, достаточно просто ввести номер авторского свидетельства.

Становление авторского права

На данный момент авторское право считается вполне самостоятельной подотраслью гражданского права, предназначенной для регулирования отношений, которые возникают у человека в связи с созданием и использованием предметов науки, литературы и искусства. Они помогают утвердить за человеком его звание автора, единственного создателя, который может в полной мере распоряжаться собственным изобретением. И если ранее оно применялось исключительно в рамках культуры и искусства, то сейчас авторское право было перекинуто и на область высоких технологий, что значительно расширило его рамки. Сейчас единственным свидетельством авторского права является исключительно патент, что четко регулируется имеющимся законодательством, однако нельзя умалять достоинство свидетельств, которые существовали в СССР. Сейчас под этим понятием заключается совсем иной документ, который имеет свой ряд особенностей.

Патент и авторское свидетельство: сходство и различие

Чтобы непосредственно понять различия между этими двумя документами, следует четко уяснить их определения. Именно в них кроется все различие, во многом даже определение политической доктрины эпохи появления свидетельств передает результат интеллектуальной деятельности в руки непосредственно государства, а не самого создателя.

Авторское свидетельство

На данный момент под этим понятием подразумевается особый документ, удостоверяющий право автора на изобретение, которое он создал. При этом такой документ является охранным и бессрочным, но, помимо утверждения авторства, он передает государству исключительное право на его использование, а за самим автором предусматривает только использование прав и льгот, которые разрешены ему по закону.

В законодательстве России прямо предусмотрено, что по собственному желанию изобретатель может передать право собственности на свое создание самому государству. Взамен этого ему выдается авторское свидетельство на срок в 15 лет, а страна может спокойно его распространять и внедрять по своему желанию. Иные организации, которые желают работать с изобретением, должны спрашивать разрешения у государства, а не у автора.

Свидетельство после получения не нужно регистрировать после проверки, в отличие от патента, и предназначалось оно, скорее, для защиты формы идеи — картин, сценариев, программных обеспечений.

Патенты, в свою очередь, защищают авторское право за физическим лицом. За человеком признается право авторства на изобретение по праву приоритета. То есть тот, кто первым правильно подал заявку на получение государственной охраны, получает патент, даже если он сам не создатель. За получателем патента признается его исключительное право на использование, то есть только он может применять, изготавливать, эксплуатировать свое создание. Действует такой патент только в течение 8-20 лет после подачи заявки, а продлить его достаточно сложно. В основном такая защита предназначается для тех случаев, когда речь идет о технических новинках и идеях, а также методах их реализации.

Для того чтобы получить авторское право на результаты своей интеллектуальной деятельности, следует ознакомиться с текущим Патентным законодательством. Прежде всего, требуется предоставить оригинал изобретения с наличием пометок об авторском праве на рассмотрение его эксперту.

Помимо этого, автор также должен подтвердить, что именно он является автором изобретения, что его создание полностью финансировалось только им. Помимо этого, также потребуется предоставить факт отсутствия плагиата. После того как все необходимые документы будут находиться у эксперта, а также будет оплачена государственная пошлина, самому изобретателю делать больше ничего не надо будет. Если эксперт признает, что изобретение достойно признания авторского права, то свидетельство вручат лично или отправят по почте.

Заключение

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

С развитием Интернета авторское право стала особо проблемным вопросом в законодательстве всех стран. Они просто не могут угнаться за темпом развития. Авторское свидетельство имело рентабельность в СССР, когда все должно было быть общенародным, но в настоящее время каждый человек не хочет отказываться от своего в пользу государства, а потому была сохранена исключительно патентная система в качестве охраны авторского права.

Источники


  1. Правоведение. — М.: Флинта, МПСИ, 2010. — 360 c.

  2. Федоткин, С.Н. Настольная книга частного охранника: Практическое пособие; Эксмо, 2013. — 512 c.

  3. Гриненко А. В., Костанов Ю. А., Невский С. А., Подшибякин А. С. Адвокатура в Российской Федерации. Учебник; ТК Велби, Проспект — М., 2016. — 208 c.
  4. Акционерные общества в России. Словарь-справочник от А до Я. — М.: Дело и сервис, 2008. — 400 c.
  5. Муранов, А. И. Российское регулирование отношений с иностранными элементами. Некоторые аспекты правового статуса и деятельности иностранных адвокатов / А.И. Муранов. — М.: Городец, 2014. — 144 c.
Авторское свидетельство как получить право на использование результатов интеллектуальной деятельност
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here